Louis Vuitton rūts – advokātu birojs

Pagājušajā nedēļā Eiropas tiesa pieņēma spriedumu, no kura Louis Vuitton ir centies izvairīties kopš 2015. gada.

Tiesa nolēma, ka Louis Vuitton “Damier Azur” šaha galdiņa rakstam pietrūka atšķirtspējas, kas nepieciešama, lai tā būtu reģistrēta preču zīme Eiropas Savienībā.

Ja vien Louis Vuitton nepievils, tam nebūs zīmola aizsardzības stilam, ko izmanto aksesuāros, piemēram, rokassomiņās un makos, kā arī citās precēm.

Stils, kuram trūkst vajadzīgās atšķirtspējas

Nopelnītā izcilība prasa, lai liela daļa atbilstošās auditorijas, kas redz zīmolu, identificētu piederumus kā Louis Vuitton piederumus.

Šim nolūkam tiek ņemti vērā vairāki faktori, tostarp tirgus daļa, zīmola popularizēšanā ieguldītā summa un Intensitāte, ģeogrāfiskā izplatība un ilgmūžība bija lietojums.

Louis Vuitton svarīgs faktors bija parādīt nopelnīto izcilību Pāri Eiropas Savienība.

Tika atzīts, ka tā būs “neloģiski” Sniegt pierādījumus par katru ES dalībvalsti, un šie pierādījumi var attiekties uz vairākām ES dalībvalstīm. Piemēram, Louis Vuitton varētu apvienot dažas Eiropas Savienības dalībvalstis un rīkoties tā, it kā tās būtu vienots izplatīšanas tīkls.

Tā vietā a “Ģeogrāfisks, kultūras vai valodas tuvums” Tas var nozīmēt, ka sabiedrība vienā ES dalībvalstī ir pietiekami pazīstama ar precēm citā ES dalībvalstī. Turpretim pierādījumu sniegšana par lielu daļu vai lielāko daļu Eiropas Savienības vai aptver visas ES dalībvalstis, izņemot vienu Nav Pietiek.

Vispārējā tiesa nolēma, ka iesniegtie pierādījumi bija nepietiekami, jo īpaši attiecībā uz Lietuvu, Latviju, Slovākiju, Slovēniju un Bulgāriju.

Louis Vuitton to ir iebildis “Patērētāji rīkojas viendabīgi attiecībā uz luksusa zīmoliem” Visā Eiropas Savienībā ceļojumu un interneta dēļ. Tomēr tas tika noraidīts kā “pārāk vispārīgi”.

Tiesa arī uzskatīja, ka Louis Vuitton nebija sniedzis pietiekamus pierādījumus, lai pamatotu savu argumentu, ka ģeogrāfiskais un kultūras tuvums nozīmē, ka pierādījumi par Poliju un Zviedriju var attiekties uz Lietuvu un Latviju un pierādījumi par Rumāniju varētu attiekties uz Slovākiju, Slovēniju un Bulgāriju. Rezultātā tas ieguva atšķirību Nav Tas ir izrādīts visā Eiropas Savienībā.

READ  Sezonas darbaspēka trūkums noved pie ražas bojāejas laukos / materiāls

Apvienotajā Karalistē nopelnīta izcilība

Eiropas Savienība aptver 27 dalībvalstis, un šķiet grūti parādīt pietiekami nopelnītu atšķirību visā Eiropas Savienībā (piemēram, kā to demonstrē Nestlé saistībā ar četriem Kit Kat batoniņiem bez zīmola).

Turpretim Apvienotajai Karalistei (kurai preču zīmei ir tādas pašas juridiskās prasības “bez pazīmēm” nevar reģistrēt, ja vien tā lietošanas laikā nav ieguvusi atšķirtspēju) Preču zīmju reģistrācija var būt nedaudz vienkāršāka, jo ir jāuzrāda tikai visā Apvienotajā Karalistē gūtās izcilības pierādījumi.

Ar ceļvežiem, kas ir raksturīgi tikai konkrētam reģionam (piemēram, Skotijai), parasti nepietiks. Bet tas nenozīmē, ka pierādījumi ir nepieciešami katrai Apvienotās Karalistes pilsētai.

Turklāt Apvienotās Karalistes Intelektuālā īpašuma biroja izdotajā rokasgrāmatā ir sniegts preču zīmes piemērs velsiešu vārdam. Tam var būt nepieciešami tikai pierādījumi par iegūto izcilību lielai daļai to cilvēku, kuri Velsā runā velsiski. Tātad teorētiski Apvienotajā Karalistē varētu būt vieglāk sasniegt reģiona ierobežojumus nopelnītajai izcilībai.

Kāpēc pieteikties preču zīmei?

Uzņēmumi arvien biežāk iesniedz pieteikumus, lai reģistrētu netradicionālas preču zīmes, piemēram, formas, krāsu vai skaņas zīmes. No 2017. gada oktobra (ES) un 2019. gada janvāra (Apvienotajā Karalistē) preču zīmēm vairs nav jābūt attēlotām grafiski (piemēram, kā vārdam vai logotipam).

Piemēram, attiecīgie Apvienotās Karalistes un ES tiesību akti nosaka, ka preču zīme var ietvert dizainu, krāsas, skaņas utt. Attiecīgi tagad prasība ir, lai zīmols spētu:

  • viena projekta preču/pakalpojumu atšķiršana no cita projekta; Un
  • jābūt pārstāvētam tā, lai aizsardzības priekšmets būtu skaidrs un precīzs.

Rezultātā uzņēmumi piedāvā reģistrēt dizainus kā preču zīmes. Tas ir tāpēc, ka dizaina reģistrācija:

  • ilgst ne vairāk kā 25 gadus (ja tiek atjaunots ik pēc pieciem gadiem); Preču zīmi var atjaunot uz nenoteiktu laiku ik pēc 10 gadiem;
  • Tam jābūt svaigam un jārada atšķirīgs kopējais iespaids salīdzinājumā ar jebkuriem iepriekšējiem dizainparaugiem, kas ir pieejami sabiedrībai; Un
  • Tas jāizdara viena gada laikā pēc dizainparauga nonākšanas publiskajā īpašumā, kas neattiecas uz zīmolu.
READ  Vācija bruģē ceļu Eiropas tehnoloģiju jaunuzņēmumiem

Mājas punkts

Uzņēmumiem ar netradicionālām preču zīmēm (kas ir skaidri un kodolīgi pierādāmas un spēj adekvāti atšķirt uzņēmuma preces/pakalpojumus, kas radušies to uzņēmējdarbībā), jāapsver iespēja pieteikties reģistrācijai, vienlaikus neaizmirstot reģistrēt dizainparaugu (ja nepieciešams) vienkāršāks veids, kā nodrošināt intelektuālā īpašuma reģistrāciju.

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top